Институт принятия наследства это

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Институт принятия наследства это». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В момент, когда смерть гражданина юридически оформлена соответствующими документами, происходит открытие наследства. Существует только два основания для его открытия:

  • Смерть гражданина (когда выдано соответствующее свидетельство);
  • Постановление суда о признании наследодателя умершим.

Для дальнейшего документооборота и для успешного разрешения возможных спорных ситуаций по факту открытия наследства важно точно определить время открытия наследства и место его открытия. Наследники имеют возможность прийти к нотариусу ради получения свидетельства о праве на наследство, либо ради отказа от него только туда, где наследство открыто, то есть по месту открытия наследства.

В ГК РФ определено: место открытия наследства это последнее место жительства усопшего. Таким местом может оказаться адрес постоянного или преимущественного проживания. Если речь идет о несовершеннолетнем младше 14 лет, либо о гражданине, находившемся под опекой, тогда таким местом будет признан адрес родителей или опекунов.

В ситуации, когда место жительства умершего неизвестно, или же он постоянно проживал за границей, но владел имуществом в России, тогда местом открытия наследства в РФ будет признано место нахождения этого имущества. Если же речь идет о нескольких местах нахождения имущества в РФ, тогда местом открытия наследства будет признан адрес недвижимого имущества. Если же неизвестно, какое имущество наследодателя более ценное, тогда местом открытия наследства будет признано по решению суда место проживания наследника.

Что значит открыть и что значит принять наследство?

Принятие наследства это необходимое условие его приобретения. Исключением из этого правила является переход выморочного имущества в собственность государства. По сути, принятие наследства это односторонняя сделка, суть которой исполнение последней воли покойного и волеизъявление наследника, заключающееся в принятии наследства или в отказе от него.

Примечательно, что в ст. 1152 ГК РФ содержится запрет принимать наследство с какими-либо условиями или оговорками со стороны наследника. То есть наследник может принять наследство безусловно и безоговорочно, а в противном случае, если какие-то оговорки или условия в текст заявления все-таки будут включены, тогда и оно будет признано недействительным, и выданные впоследствии свидетельства о праве на наследство.

Существует два способа принятия наследства:

  • Способ первый. Считается самым надежным и заключается в подаче наследником нотариусу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление подается по месту открытия наследства. Такое заявление можно подать лично или послать по почте, но тогда подпись заявителя должна быть заверена нотариально.
  • Способ второй. Второй способ заключается в выражении однозначным способом своего намерения принять наследство. Например, это может быть оплата долгов покойного. Однако, данный способ ненадежен, так как заинтересованные лица смогу при желании опровергнуть такую презумпцию в судебном порядке.

Понятие наследства кратко расписано в ст.1110 ГК. Это прежде всего переход различного рода прав и обязательств к другому человеку, который чаще всего связан определенными отношениями с умершим наследодателем. Наследование необходимо в качестве принципа защиты имущественных прав на случай смерти собственника. В результате этого события все его права, как субъекта, утрачиваются поэтому законодатель определил допустимый круг наследников.

С другой стороны, наследование позволяет еще живому физ. лицу самостоятельно распорядиться своим имуществом путем написания завещания. Вкратце можно сказать, что институт наследования защищает собственность, имущественные интересы и волю физ.лица. В любом случае значение института наследования очень велико, так как благодаря этому явлению возникает собственность.

Принятие наследства: доктрина и практика

В целях подтверждения фактического принятия наследства наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Подайте нотариусу по месту открытия наследства заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство и приложить необходимые документы, запрошенные нотариусом. Если документы отсутствуют либо их недостаточно для того, чтобы нотариус выдал свидетельство о праве на наследство, необходимо подавать заявление в суд об установлении факта принятия наследства

(п. 1 ст. 1153 ГК РФ; п. 52 Регламента, утв. Приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156).

За выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство вам необходимо уплатить госпошлину (нотариальный тариф), а также оплатить при необходимости услуги нотариуса правового и технического характера в соответствии с установленными тарифами (ч. 1, 2, 6, 7 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

Если нотариус отказал вам в выдаче свидетельства о праве на наследство, попросите его выдать вам постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство с указанием причин такого отказа и обратитесь в суд (ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате).

Заявление об установлении факта принятия наследства в суд

Заявление об установлении факта принятия наследства подается, как правило, в порядке особого производства по месту жительства заявителя или по месту нахождения недвижимого имущества, если наследуется недвижимость (п. 1 ч. 1 ст. 262, ст. 266 ГПК РФ; п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Но если в деле, связанном с установлением факта принятия наследства, имеется спор о праве, оно будет решаться в порядке искового производства. В таком случае необходимо подготовить исковое заявление (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ; п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Независимо от вида производства в заявлении следует указать, в частности, сведения о том, какие действия, свидетельствующие о принятии наследства, вы совершили и какие доказательства это подтверждают (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ).

После вступления решения суда в законную силу вы можете снова обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство. После этого вы сможете оформлять документы, подтверждающие права на наследственное имущество (ч. 2 ст. 13 ГПК РФ).

Самостоятельно принять наследство могут наследники, обладающие дееспособностью в полном объеме. По общему правилу в полном объеме гражданская дееспособность возникает с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18 лет.

Однако несовершеннолетние могут приобрести дееспособность в полном объеме до достижения 18 лет – при вступлении в брак или эмансипации. Указанные лица вправе принять наследство самостоятельно (ст. ст. 21, 27 ГК РФ; п. 5.4 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 25.03.2019, Протокол N 03/19).

В иных случаях порядок принятия наследства зависит от возраста ребенка, так как дети до 14 лет (малолетние) являются недееспособными, а в возрасте от 14 до 18 лет – частично дееспособными (п. 1 ст. 26, п. 1 ст. 28 ГК РФ).

Рассмотрим порядок принятия наследства в последних двух случаях (если наследник – несовершеннолетний до 14 лет или старше этого возраста).

Как происходит переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)?
Если наследник открывшегося наследства умер, не успев его принять, право на принятие наследства переходит к его наследникам по закону или завещанию.
Понятие наследственной трансмиссии

Наследственная трансмиссия – это переход права на принятие наследства к другим лицам, когда наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию (трансмитент, или наследник 1), умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

Тогда к наследованию открывшегося наследства вместо наследника 1 призываются его наследники (трансмиссары, или наследники 2).

Обратите внимание! Наследование в порядке наследственной трансмиссии происходит, только если имеется подтверждение того, что наследник 1 не принимал наследство после наследодателя ни способом подачи заявления, ни фактически.

Наследник 1 умер после открытия наследства, но до своей смерти успел принять наследство

Причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного имущества. Наследование в этом случае его наследниками осуществляется на общих основаниях (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Такая ситуация возникает, если наследодатель и наследник 1 совместно проживали или есть обстоятельства, свидетельствующие о фактическом принятии наследства наследником 1.

Умерший наследник 1 не оставил завещания либо завещал только часть имущества

Право на принятие причитавшегося ему наследства, которое он не успел принять в связи со смертью, переходит к его наследникам по закону (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

Умерший наследник 1 завещал все свое имущество

Право на принятие причитавшегося ему наследства, которое он не успел принять в связи со смертью, переходит к его наследникам по завещанию (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

Призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии наследник 2 имеет право принять одновременно:

наследство, которое не успел принять в установленный срок призванный к наследованию наследник 1 по причине смерти после открытия наследства первого наследодателя;

наследство, открывшееся после смерти самого наследника 1.

Наследник 2 на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них либо не принять ни то, ни другое наследство. Непринятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не влечет за собой автоматического непринятия наследства на общих основаниях, и наоборот (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Наследник 1 умер после открытия наследства, не приняв его, и в этот же день умер наследник 2

В таких случаях с 01.09.2016 для наследственной трансмиссии имеет значение конкретное время смерти граждан (пп. “б” п. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4 Закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ).

Если они умерли в один день с разницей даже в несколько минут и момент их смерти установлен (например, задокументирован медицинскими работниками), то умерший в более поздний момент, например наследник 2, становится наследником умершего раньше – наследника 1.

Если момент смерти наследника 1 и наследника 2 установить невозможно, то наследственной трансмиссии не возникает, к наследованию призываются наследники каждого из умерших (п. 2 ст. 1114 ГК РФ).

Примечание. Применительно к наследству, открывшемуся до 01.09.2016, круг наследников определяется с учетом ч. 4 ст. 4 Закона N 79-ФЗ.

Оформление наследства в порядке трансмиссии

Заявление о принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии подается нотариусу по месту открытия наследства первого наследодателя. При этом заявление о принятии наследства, открывшегося после смерти наследника 1, подается нотариусу по месту открытия наследства умершего наследника 1.

Как в любой науке, отрасли или подотрасли права, выделяют основные понятия наследственного права. Они устанавливают и определяют терминологию, которой пользуются и теоретики, и практические специалисты. Среди основных понятий, конечно же, наследодатель и наследник. Именно эти лица являются основными субъектами, на регулирование действий которых направлено наследственное законодательство.

Наследодатель и наследники – это субъекты наследственного права. Именно они являются действующими лицами наследного правоотношения. В соответствии с законодательством, наследодателем может выступать только человек, независимо от его принадлежности к государству (гражданин, иностранец, лицо без гражданства). Юридические лица наследодателями быть не могут, ибо переход прав на их имущество связан с процедурой ликвидации или банкротства, а это другие гражданские взаимоотношения.

Юридические лица могут выступать в качестве наследников, но только в качестве наследников по завещанию. В отличие от физических лиц, которые наследуют как по завещанию, так и по закону.

Чтобы получить по наследству имущество, наследник должен обладать таким качеством, как наследственная правоспособность.

Немаловажную роль в наследственном праве играют лица, которые способствуют реализации последней воли человека – нотариус, исполнитель завещания (если такой назначен завещателем), свидетели, наследники, отказополучатели.

Важную роль в процессе играет нотариус. Его функция заключается не только в заверении подписи наследодателя, но и в разъяснении ему сути происходящего, последствий его действий, проверка психического и физического состояния человека (конечно же, только визуальная).

Любая теория или наука базируются на ряде убеждений, основных положений, которые называются принципами. Принципы наследственного права имеют упорядоченную структуру, хотя различные ученые и теоретики не сходятся в точном их количестве: можно встретить выделение пяти, шести и даже семи основных принципов. Гражданское законодательство не содержит конкретной статьи закона, в которой принципы были бы закреплены и сформулированы на высшем государственном уровне, поэтому их названия определены научным путем.

Например, принцип универсальности наследственного правопреемства означает, что все имущество умершего в полном объеме переходит к его преемникам в один момент. При этом права сопровождаются обязанностями, если таковые были у покойного. О такой универсальности говорили еще юристы Древнего Рима, однако, в отличие от них, российское законодательство справедливо ограничило обязанности правопреемника объемом полученных прав.

Принцип наследственного права, предполагающий, что завещатель может свободно по собственному усмотрению распорядиться принадлежащим ему имуществом или его частью, или не оставить никаких распоряжений на случай своей смерти, – это так называемый принцип свободы завещания. В соответствии с ним человек может не только определить круг лиц, которые могут на что-то рассчитывать после его смерти, но и наделить их имуществом или правами в любых долях и с возложением любых обязанностей.

Принятие наследства. Наследственная трансмиссия

Этапы развития наследственного права в России обычно связывают с периодами развития государства и государственности. Обычно исчисление начинают с Древней Руси и нормативного документа, именуемого «Русской правдой», который систематизировал и упорядочил традиции наследования (родственники были определены как единственные возможные наследники).

Ученые выделяют период XV-XVIII веков как достаточно стабильный и эволюционный, после которого динамичность исторических событий повлекла за собой быструю смену наследственных этапов: дореволюционный, советский и современный.

Современный этап также характеризуется стабильностью, поэтому новое в наследственном праве 2017 года затрагивает деятельность только регистрационных органов.

Что такое получение чужой собственности путем наследования? Это процедура, предполагающая переход прав на владения от наследодателя к наследнику, при условии выполнения статей закона о наследовании.

Порядок вступления человека в наследственные права, предполагает действие от собственного имени, с возможностью согласиться, принимая имущественные права, пришедшие со смертью родственника, или отказаться от них.

Важно! Преемство наследственной массы происходит только полностью, человек получает сбережения, иные ценности, долговые обязательства, оставшиеся невыполненными завещателем.

Законодательные нормы определяют правомочия человека на получение ценностей. При желании, субъект отказывается от получения правопреемства (если он не согласен оплачивать долги скончавшегося родственника). Преемник просто не посещает нотариуса за полгода, положенные для получения подобных прав, вследствие чего ценности переходят иным правопреемникам, согласно очереди, установленной законом.

Приобретение ценностей с любыми условиями запрещено, человек получает абсолютные права, на все объекты, либо ничего.

Получение возможности обладания собственностью умершего родственника возможно, после приобретения субъектом действий, предусмотренных законодательной базой.

Способы принятия наследства различаются:

  • нотариальный, при наличии завещания, либо согласно установленным законом способам;
  • путем фактического управления и владения ценностями.

Когда правопреемников несколько, каждый из них обладает правом самостоятельного осуществления своей воли: согласиться оформлять преемство, отказаться от этого правомочия. Человек получает собственность, а также долги, при их наличии.

Нотариально удостоверенные завещания считаются оптимальным способом, подтверждающим правомочия преемника согласно собственности, оставленную ему наследодателем.

Завещатель, создавая такой документ, определяет условия, являющиеся значимыми для него:

  • каким преемникам отойдут ценности (указываются любые лица, не обязательно обладающие родственными связями с наследодателем, имеющие любой пол, возраст, принадлежность к гражданству любой страны): не редки случаи, когда наследниками становятся совершенно чужые лица, тогда как родственники лишаются правомочия наследования. Исключение составят субъекты, обладающие правомочиями приобретения обязательной части наследуемых ценностей, составляющих больше или половину доли, положенной по закону (для несовершеннолетней родни, а также лиц, не обладающих возможностью трудиться в силу определенных обстоятельств);
  • какая именно собственность достанется конкретному человеку;
  • пропорции разделения объектов при наличии нескольких наследников;
  • условия получения владений.

Гражданский кодекс оставляет право на разделение имущества умершего человека между нескольких наследников, согласно закону, при наличии условий:

  • умерший человек не написал завещания;
  • документ, оставленный наследодателем, был признан недействительным;
  • бумага содержит распоряжения лишь по части собственности покойного;
  • наследник, указанный по тексту, не согласен получать такие права;
  • наследник по завещанию умер до обретения наследственных правомочий.

Законодательство РФ определяет совокупность лиц, имеющих наследственные правомочия:

  1. Первая очередь: дети, родные или прошедшие процедуру усыновления, а также родившиеся после смерти наследодателя, супруги, родители или усыновители завещателя. Управление ценностями, доставшимися несовершеннолетним преемникам, производится их законным представителем.
  2. Братья, сестры умершего субъекта, бабушки и дедушки. Эта очередь получает правомочия при условии, что из первой никто не смог получить права, отказался от них, был лишен согласно законным основаниям.
  3. Дяди и тети, прабабушки и прадедушки. Каждое лицо имеет одинаковые права, приобретает равные доли наследуемого имущества. За исключением получения наследия супругом умершего человека, когда первоначально устанавливается его доля, затем остаток разделяется долевым образом между иными правопреемниками.

6.3 Способы принятия наследства

Порядок и сроки принятия наследства указаны законодательными актами, они могут устанавливаться завещательным распоряжением. Процедура имеет минимальные различия, заключающиеся в представляемых документах:

  • наследники, получающие права согласно завещанию, должны предоставить эту бумагу;
  • законные правопреемники – подтвердить наличие родственных связей, эти основания определяющие.

Первым делом, субъект, изъявивший желание получить имущественные права, должен обратиться к работнику нотариальной конторы. Это будет учреждение, относящееся к месту жительства покойного субъекта или область нахождения его имущества.

Заявление о принятии владений должно оформляться простой письменной формой и содержать сведения:

  • название нотариального учреждения;
  • фамилия, имя, отчество наследника, завещателя, а также места их проживания;
  • даты рождения и смерти наследодателя;
  • место и дата открытия наследственного дела;
  • описание имущества, составляющего наследственную массу, его оценочные параметры, характеристики (при условии, что они известны правопреемнику);
  • намерение отчуждения владений, прав собственности на имущество;
  • обозначение способов (законного или завещательного) наследования ценностей;
  • время, дата, когда подается документ;
  • подпись преемника.

Заявление можно подавать не только лично, путем непосредственного обращения к нотариусу, но, посредством отправки заказного письма (когда контора находится в ином городе) или передачи прав представлять себя доверенному лицу (с нотариальным заверением).

Факт принятия наследства не обязательно оформляется законодательно, некоторые случаи позволяют подтвердить факт наследования при помощи совершения действий, распознаваемых как фактическое принятие наследства.

Законодательная практика позволяет получать правомочия двумя путями:

  • юридическая сделка: гражданин совершает действия, необходимые для приобретения соответствующего свидетельства у нотариуса, после чего он получает правомочия по владению имуществом;
  • фактическими действиями субъект подтверждает, что он владеет, управляет имуществом, перешедшим к нему после смерти первоначального собственника. Путь предполагает приобретение судебного решения с предоставлением справок, счетов, подтверждающих его действия по управлению собственностью.

При возникновении случая, когда существующие сроки приобретения наследственной массы уже прошли, субъект все равно имеет подобное право. Главное, представить документы, подтверждающие, что упущение сроков произошло по уважительным причинам:

  • за полугодовой срок, после смерти наследодателя, преемник должен осуществить действия, подтверждающие его желание стать наследником. Это заселение в квартиру покойного родственника, погашение кредитных обязательств умершего, ремонт гаража и другое. Осуществлять такие действия может субъект, а также третьи лица;
  • сохранить любую документацию, подтверждающую деятельность по фактическому получению наследства (договоры, оплаченные счета, справки);
  • представить документы нотариусу, подать заявление о желании получить свидетельство наследования;
  • оплатить государственную пошлину;
  • получить документ.

Важно! Просроченный срок вступления можно продлить согласно судебному решению, для получения последнего требуется подавать исковое заявление и представлять необходимую документацию.

Наследственный договор — это новое основание наследования (введено законом от 19.07.2018 года). В отличие от завещания он является двусторонней сделкой (заключается между наследодателем и наследниками). Наследодатель может заключить один или несколько таких договоров с наследниками. Наследственный договор, как и завещание, должен быть нотариально удостоверен.

Несмотря на ряд особенностей, отличающих наследственный договор от завещания, способы принятия такого наследства остаются такими же, как и при наследовании имущества по завещанию либо закону. Наследник по наследственному договору также может принять наследство фактическими действиями либо у нотариуса.

В рамках настоящей статьи мы постарались рассмотреть основные моменты, связанные с порядком вступления в наследство по закону и по завещанию. Надеемся, что это было информативно для вас, но не забывайте, что мы готовы в любое время ответить на интересующие вас вопросы.

Изложенные сухим канцелярским языком с множеством юридических терминов статьи Гражданского кодекса России, касающиеся наследования по праву представления, без базовой юридической подготовки понять сложно. Поэтому переведем основные положения ГК РФ из юридической плоскости в бытовую. А на условном примере поясним, что означает внуки по праву представления.

Правом представления (ПП) называется возможность потомков вступать в наследство вместо своих родителей при их смерти раньше лица, которое оставило наследство. Так, если сын умершего отца скончался раньше его и оставил после себя детей, то, при распределении наследства, принадлежащая ему часть имущества достанется его детям, которые являются внуками наследодателя (умершего дедушки).

Имеем наследование внуками по праву представления.

Однако, в жизни полно ситуаций, когда наследников первой очереди нет. В этом случае в наследство вступают братья и сестры умершего. Если и здесь кто-то из братьев или сестер (пусть будет брат) умер раньше, оставив детей, в наследство по праву представления вступают племянники или племянницы наследодателя – дети умершего брата.

ПП применяется и в отношении родственников третьей очереди наследования. В этом случае вступать в наследство могут двоюродные братья и сестры.

Наследственное право в 2021 году: понятие, виды, принципы

Положения закона о наследовании по праву представления применяются при следующих условиях:

  • смерть отца или матери (прямых наследников) произошла раньше или одновременно со смертью дедушки или бабушки (наследодателей). Это положение относится к первой очереди наследования и приведено для иллюстрации использования схемы наследования по праву представления на практике;
  • умерший прямой наследник не признавался судом недостойным;
  • не оставлено завещание;
  • наличие родственных связей у всех участников дела о наследовании, что подтверждается документально. Это могут быть свидетельства о браке, рождении и т.д.;
  • умерший наследник не принадлежал к первой очереди наследования, но впереди претендентов из высшей по рангу очереди нет;
  • умерший наследник не получал свою часть наследства в виде обязательной доли.

При распределении наследства по закону (когда нет завещания), на законодательном уровне образовано 6 групп родственников, которые имеют право на наследование. При этом приоритет отдается вышестоящей группе.

Так, если есть хотя бы один претендент на наследство из первой очереди, остальные родственники ничего не получат. Очередники второй группы могут принять участие в разделе имущества только в том случае, если из самых близких родственников никого нет. Например, умерший не был женат и, следовательно, не имел жены и детей, а родители умерли раньше. И так дальше по цепочке.

Претендовать на вступление в наследство по праву представления могут только родственники первых трех очередей. Из I группы – внуки, из II – племянники или племянницы, из III – двоюродные братья и сестры.

Как и в случае с основной очередью, более дальние по родственной линии представители семейства (племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры) не могут получить свою долю в наследстве, если есть внуки.

Предоставление возможности участвовать в распределении наследства по праву представления родственникам 4-6 очереди не предусмотрено законом.

Жизнь бывает иногда очень несправедливой. Особенно часто эта истина подтверждается, когда речь идет о наследовании в порядке представления. Оно не может быть осуществлено в двух случаях:

  • по закону;
  • в судебном порядке.

Внуки не вправе претендовать на наследство в следующих случаях:

  • жив родитель, которому досталась доля в наследстве;
  • родитель умер сразу после открытия наследства;
  • в оформленном завещании основной наследник (умершие отец или мать) лишены наследства.

Здесь необходимо сделать пояснение. Для юристов большая разница между тем, что наследник просто не указан в завещании – тогда долгие судебные тяжбы по разделу наследства, и тем, что в тексте есть конкретное указание о лишении наследства тех или иных лиц первой очереди наследования. Такое распоряжение, без объяснения причин, может сделать завещатель при оформлении документа.

Законом очерчен круг лиц, которые должны получить свою долю в наследстве в обязательном порядке:

  • несовершеннолетние дети наследодателя;
  • дети, супруг (а) и родители, если они пенсионеры по возрасту или инвалиды I-III группы.

Это право относится к личному и не передается по наследству. Реализуется помимо завещательной воли и не требует каких-либо согласований с другими наследниками.

Подводим итог: получить обязательную долю по праву представления нельзя.

Объяснение отличий между правом представления и наследственной трансмиссией можно провести двумя путями.

  • Провести сравнение применяемых терминов по основным условиям, что вызовет еще больший хаос в голове – там множество чисто юридических терминов, которые сложно сразу понять даже тем, у кого есть некоторые познания в юриспруденции.
  • Показать разницу на конкретном примере, хоть и придуманным автором.

Пример. В автомобильной катастрофе вместе с сыном погибает глава семьи, у которого остались жена, сын, невеста и внуки погибшего сына. После себя, он оставил городскую квартиру, загородный дом и банковские вклады. После открытия дела о наследовании, через два месяца, умирает второй сын. Как будет распределяться наследство в этом случае?

Доля сына, погибшего одновременно с отцом, будет распределена поровну между внуками на основании той части закона, где говорится о наследстве по праву представления (статья 1146 ГК РФ). Никто другой претендовать на имущество дедушки не может, в том числе и вдова сына (невеста наследодателя).

Доля второго сына, умершего после гибели отца, но до принятия наследства, будет распределена по закону (не осталось завещания) в равных долях между его матерью, женой и детьми. Как в первом, так и во втором случае наблюдается несправедливость, но так гласит закон.

Для сведения: в первом случае осталась обделенной жена погибшего в катастрофе сына, во втором жена главы семейства получит больше, чем указано в завещании за счет части наследства умершего сына. В проигрыше оказывается семья второго сына.

Открытие и принятие наследства

Для открытия дела о наследстве по ПП в нотариальную контору необходимо подать:

  • заявление (пишется по образцу, который можно взять непосредственно у нотариуса);
  • общегражданский или заграничный паспорт;
  • свидетельства о смерти наследодателя и умершего родителя (наследника);
  • оригиналы документов, подтверждающие родство (свидетельство о рождении наследника и свое собственное, выписку из загса при смене фамилии и т.д).

В Гражданском кодексе, в статье 1154 речь идет о том, сколько времени отводится гражданину, чтобы он принял права на имущественную массу. Такой период равен полугоду. Отсчет ведется с момента, когда открыто наследство. В ситуации, когда открытие произошло в день, когда предположительно скончался гражданин, то лица, состоящие с ним в родстве, вступают в такие права в течение шестимесячного срока с момента вынесения соответствующего решения судебного органа.

Это относится к случаям, когда человек считается пропавшим без вести, при условии, что его тело не было найдено. Вступление в указанные права осуществляется путем очередности. Очередь правопреемников отражена в гражданском законе. К примеру, если лицо, относящееся к первой группе правопреемников, составляет отказ от имущества, то права переходят к гражданам из второй группы и т.д. Для остальных категорий законодатель отводит срок для принятия имуществе меньший, нежели для близких родственников покойного.

Такой срок составляет три месяца. Отсчет начинается после того, как окончится течение шестимесячного срока.

ВНИМАНИЕ !!! Если за эти 6 месяцев никто не заявил права на наследственную массу – человек вправе посетить нотариальную контору и выразить свое желание стать собственником этого имущества.

Если по истечению установленного срока никто не заявил права на наследство – оно передается государственным органам. В дальнейшем, при появлении лиц, которыми пропущены сроки, может быть подано заявление в судебный орган и восстановлен срок.

Статья 1153 ГК говорит о том, что для получения прав на наследственную массу человеку потребуется написать заявление. Это необходимо сделать в месте, где было открыто наследство. Обращение происходит в нотариальную контору. Наследник вправе самостоятельно направить документацию уполномоченному лицу или воспользоваться помощью представителя.

Вне зависимости от того, составлено завещание под условием или с оговорками, заявить о принятии имущества можно несколькими способами:
  • лично посетить нотариат;
  • воспользоваться услугой представителя, при условии, что имеется должным образом оформленный документ;
  • направление по почте.

В последней ситуации установлено требование относительно того, чтобы у гражданина была заверена подпись в нотариальной конторе. Если этого не сделано – нотариус не имеет права принять такое заявление. В результате совершения подобных действий человек рискует пропустить сроки, установленные для принятия наследства. Как итог – потребуется обращаться в судебные органы и восстанавливать сроки, тратить время и деньги.

Сформировать заявление часто не представляет сложности для гражданина. Это связано с тем, что в нотариальных конторах всегда есть бланки и шаблоны этих документов. Заявителю потребуется внести сведения в строчки, отражающие фамилию и инициалы лица, претендующего на имущество и нотариуса. Указать необходимо адрес, по которому располагается контора нотариуса. Кроме того, отражается адрес, где проживает заявитель и его номер сотового для связи.

Если есть такая необходимость – указывают сведения относительно представителя. Это может случиться, если наследовать будет лицо, находящееся в несовершеннолетнем возрасте, или лишенное дееспособности. Основная часть акта содержит информацию о дате смерти собственника имущества.

Указывать потребуется его фамилию, инициалы и место проживания. Необходим номер, присвоенный акту, удостоверяющего факт гибели. Если у человека есть сведения относительно других правопреемников – это требуется указать в документе. Установлено правило, в соответствии с которым требуется в окончании первого абзаца отразить наследником какой очередности выступает составитель заявления. Далее отражается закон, на основании которого человек имеет право на получение наследства.

В конце акта отражается дата его написания, и заявитель расписывается.

В некоторых ситуациях может случиться и так, что гражданин пропускает срок, отведенный для принятия наследственной массы. Тогда расстраиваться не нужно, так как есть возможность восстановить сроки. Для этого предусматривается отдельная процедура. Если человек думает, что достаточно будет обратиться к нотариусу – он ошибается. Это действие не принесет нужного результата. Обращение должно происходить в судебный орган.

При обращении человек формирует иск и указывает причину, в силу которой он пропустил сроки. Обратить внимание нужно на то, что причина должна относится к ряду уважительных. В противном случае судья не примет решение в пользу гражданина.

В перечень уважительных причин входят:
  • отсутствие у лица сведений о том, что собственник имущества умер;
  • длительное пребывание в командировке;
  • правопреемник серьезно болел, поэтому у него не было возможности в срок явиться к нотариусу.

Перечисленные обстоятельства требуют от гражданина документального подтверждения. Если такового нет – судья не принимает во внимание словесные доводы. К примеру, для подтверждения факта заболевания потребуется взять справку в организации, оказывающей медицинские услуги. После принятия судебным органом указанного заявления происходит определение размеров долей в наследственной массе для каждого гражданина.

ВАЖНО !!! Если судья придет к выводу, что лицо входит в круг правопреемников, то будет сформировано свидетельство, подтверждающее права на имущество.

Если ранее другие наследники получили свидетельства – они аннулируются. Для каждого из них будет подготовлен новый документ. Законном установлен срок, в течение которого возможно восстановить пропущенные сроки. Этот период равен полугоду. Отсчитывается от даты, когда отпали вышеперечисленные обстоятельства, препятствующие человеку ранее.

Как пример, лицо на протяжении установленного времени не обращался в нотариат, потому как проходил стационарное лечение. Это говорит о том, что сразу после выписки и на протяжении шести месяцев он вправе сформировать и направить в суд заявлении о восстановлении сроков. Потребуется подтвердить указанные обстоятельства документально. Нужна справка, выданная лечащим врачом. Длительность лечения должна составить в среднем полгода.

Порядок принятия наследства по закону, завещанию или наследственному договору

Допускается такой вариант развития событий. Однако, гражданину, пропустившему сроки, потребуется предварительно получить согласие от остальных правопреемников на включение его в перечень наследников. При соблюдении указанных условий вопрос решается посредством обращения в нотариальную контору.

ВАЖНО !!! Если хотя бы один правопреемник отказался от предложения опоздавшего – решить вопрос мирным путем не удастся. Гражданину потребуется обратиться в судебный орган и составить иск. Суды часто отказывают в подобных заявлениях. Причиной тому становится то, что лицо не может предоставить подтверждающую документацию. Кроме того, причиной отказа становится то, что судья сочтет указанные в документе причине не уважительными.

Критерий уважительности является субъективным. Это говорит о том, что две судьи могут по-разному рассмотреть одно и то же заявление.

Закон говорит о существовании двух способов принятия наследственной массы. Первый выражается в фактическом приятии, второй – в юридическом. В последнем случае речь идет о совершении человеком определенных действий для получения официальной документации на имущество. После формирования документов гражданин рассматривается как полноправный собственник того или иного объекта. При принятии массы по факту наследник никуда не обращается, продолжая использовать вещь, как собственную.

  • Семейное право
  • Наследственное право
  • Земельное право
  • Трудовое право
  • Автомобильное право
  • Уголовное право
  • Недвижимость
  • Финансы
  • Налоги
  • Льготы
  • Ипотека

Наследственное право – единственная отрасль права, регулирующая отношения, в которых человек участвует после смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам. (Что такое Право)

Наследственное правопреемство не всегда возможно и необходимо. Так, не переходят по наследству те права, которые тесно связаны с личностью умершего, некоторые личные неимущественные права (право авторства, например) и некоторые права имущественного характера (право на алименты и т. п.).

Наследственные отношения возникают в связи с имуществом, которое принадлежало умершему лицу, регулируются нормами наследственного права по вопросам открытия и принятия наследства и совершения других, связанных с приобретением наследства действий.

Структура наследственных правоотношений представлена тремя элементами:

  • субъектом;
  • объектом;
  • содержимым.

Субъектами наследственных правоотношений являются лица, которые участвуют в отношениях по поводу наследства и наследования.Круг субъектов наследственных правоотношений состоит из:

  • наследодателя;
  • наследника;
  • государства.

Объект наследственных правоотношений – это имущество наследодателя, переходящее к наследникам в соответствии с законодательством.

Способы и сроки принятия наследства

Выделяются следующие виды завещаний:

  1. закрытое завещание – при составлении закрытого завещания, так как оно составляется без чьего-либо ведения, ни на кого не возлагается обязанность по хранению данного завещания. Нотариусом в присутствии не менее двух свидетелей завещание запечатывается в конверт, на котором ставят свои росписи свидетели. На конверте, в котором содержится закрытое завещание, нотариусом делается надпись о месте и времени принятия завещания, фамилия, имя, отчество, а также место жительства завещателя в соответствии с удостоверяющими личность документами. После принятия закрытого завещания завещателю выдается документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. По предоставлению свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей, а также пожелавших наследников. После вскрытия завещания его текст оглашается и составляется протокол, который подписывается свидетелями и нотариусом;
  2. завещательные распоряжения в банках – завещатель определяет, какие денежные средства, с какого счета в банке и кому должны отойти в наследство. При этом нет необходимости прибегать к помощи нотариуса, а достаточно воспользоваться правом на завещательное распоряжение, где и будет указано, кому причитаются данные денежные средства. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с положениями ГК РФ;
  3. завещания в чрезвычайных обстоятельствах – при составлении завещания в чрезвычайных ситуациях должны быть соблюдены следующие требования: завещатель должен находиться в положении явно угрожающем его жизни, обладать полной дееспособностью, завещание должно быть подписано лично завещателем, а также двумя свидетелями. При несоблюдении предъявляемых требований завещание теряет юридическую силу и является ничтожным. Если чрезвычайная ситуация миновала, то в течение месяца завещатель должен совершить завещание в строго надлежащей форме. Несоблюдение данной процедуры влечет недействительность завещания. Для того чтобы завещание, составленное в чрезвычайных ситуациях, могло быть исполнено, наследникам необходимо обратиться в суд для удостоверения смерти завещателя при чрезвычайных обстоятельствах.

Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.

В наследственном праве выделяют следующие принципы:

  1. принцип универсального наследственного правопреемства;
  2. принцип свободы завещания;
  3. принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
  4. принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
  5. принцип свободы выбора наследников;
  6. принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств и т. д.

Принцип универсального правопреемства заключается в том, что в порядке наследования переходит имущество умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.

Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает принцип свободы завещания, поскольку, несмотря на то что завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.

Принцип охраны наследстваот чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов, раздела имущества между наследниками и др.

Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследственные правоотношения.

Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:

  1. нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);
  2. нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);
  3. нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);
  4. нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;
  5. нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);
  6. иные нормативные акты.

На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.

В нормах ГК РФ не содержится дефиниции наследодателя, а также наследников. Только в юридической литературе теоретиками разработаны понятия «наследник» и «наследодатель». Многие указывают, что наследник и наследодатель являются субъектами наследственных правоотношений. Однако данное суждение неверно.

Наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений просто потому, что его нет уже в живых на момент призвания наследников к наследованию. Несмотря на то что субъектом наследственных правоотношений наследодатель не является, он занимает не последнее место в наследственном праве.

Наследодателем признается лицо, чье имущество (материальные и нематериальные блага) переходят к другому лицу или лицам (наследникам) в порядке наследования как на основании завещания, так и на основании закона. Наследодателем может быть только физическое лицо, при этом не имеет значение его возраст, дееспособность и иные физические недостатки. Необходимо сразу отметить, что данное правило касается наследодателей по закону. Что же касается совершения завещания, то законом предусмотрено ограничение. Так как завещание является односторонней сделкой, к лицам, совершающим завещание, предъявляются требования: физическое лицо, достигшее возраста совершеннолетия (18 лет, за исключением эмансипации и вступления в брак), обладающее полной дееспособностью. Наследодатель должен обладать полной дееспособностьюна момент совершения завещания, в противном случае оно будет признано недействительным и не будет иметь какой-либо юридической силы. Если наследодатель признан судом недееспособным в силу своей болезни, но на момент совершения завещания наблюдалось просветление болезни, то независимо от его состояния завещание будет признано недействительным. Завещание может быть составлено лицом, в последующем признанным недееспособным. Данное завещание будет иметь юридическую силу, если наследниками не будет доказано, что, совершая указанное завещание, наследодатель уже находился в помутненном состоянии.

Ограниченным в дееспособности наследодателям также не разрешается составление завещания. Совершение завещания опекуном ограниченного в дееспособности или полностью недееспособного наследодателя законом не допускается.

Если наследодатель признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, то завещание не может быть составлено, а, следовательно, наследование может осуществляться только по закону.

Наследодателем может быть не только гражданин конкретной страны, например РФ, но лицо без гражданства (апатрид), лицо с двойным гражданством (би-патрид), иностранный гражданин, имеющий определенное место жительства, а также и не имеющий определенного места жительства. Местом жительства лица признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

фактическое принятие наследства

Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке.

При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Это означает, во-первых, что имущество переходит в неизменном виде как единое целое, во-вторых, что оно переходит к наследникам одновременно (п. 1 ст. 1110 Гражданского Кодекса). Соответственно нельзя в порядке наследования одни права принять, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

Согласно норме п. 1 ст. 1111 Гражданского Кодекса наследование может осуществляться как по завещанию, так и по закону. В настоящее время приоритет отдается наследованию по завещанию, поскольку оно в большей мере соответствует условиям рыночной экономики, предполагающей максимальную свободу распоряжения гражданами принадлежащими им имущественными правами.

Завещанием является личное распоряжение гражданина на случай смерти, определяющее дальнейшую принадлежность его имущества, сделанное в предусмотренной законом форме. Завещание – единственная допустимая форма распоряжения имуществом на случай смерти (п. 1 ст. 1118 Гражданского Кодекса). По своей юридической природе оно представляет собой одностороннюю сделку, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 Гражданского Кодекса). Завещание должно быть выражением личной воли завещателя, поскольку непосредственно связано с его личностью. Совершение завещания через представителя не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается (п. 3 и 4 ст. 1118 Гражданского Кодекса). Завещание может быть совершено лишь гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 Гражданского Кодекса).

Закон устанавливает свободу завещания. Согласно ст. 1119 Гражданского Кодекса завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами ст. 1130 Гражданского Кодекса. Свобода завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 Гражданского Кодекса).

В узком смысле, наследование — это переход прав и обязанностей умершего (наследодателя) к его наследникам.

В широком смысле наследование — это социальный институт, регулирующий условия и порядок перехода имущества, личных прав и обязанностей умершего к другим лицам.

Наследование регулируется: Конституцией РФ от 12 декабря 1993г. ч.4 ст. 35, Гражданским кодексом РФ часть 3 раздел 5, Основами законодательства РФ о нотариате (с посл. изм. и дополн.) Закон РФ от 11.02.1993 г. № 4462-1., а также другими нормативно — правовыми актами РФ.

В ГК РФ дается легальное определение наследования.

Так, согласно ст.1110 ГК РФ, при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. Тем самым, законодатель нормативно закрепляет теоретическое понятие наследования.

Актуальность темы исследования. Наличие развитой системы правовых предписаний, регулирующих наследование, является необходимым для успешного функционирования и развития гражданского права.

В ситуации интенсивного развития права наука гражданского права должна еще раз оценить преимущества и недостатки наследования как такового, а также — проанализировать место наследования в системе иных гражданско-правовых институтов. Положительный же результат оценки теоретической и догматической конструкции наследования в гражданском праве должен дать повод для корректировки законодательства этого правового института.

Наследование является одним из старейших гражданско-правовых институтов, в которой сконцентрированы множество основополагающих правовых идей — право на наследование, положение о завещании, ответственность за соблюдение правил наследования и т.п.

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы является изучение правоотношений, возникающих при наследовании. Поэтому в ходе исследования приоритетно решались следующие задачи:

— обозначить понятие наследования;

— исследовать основу правового регулирования наследования;

— исследовать вопросы, связанные с участниками наследственных правоотношений;

— рассмотрение порядка распределения наследственного имущества между наследниками;

— изучить ответственность наследников за нарушение норм, регулирующих наследственные правоотношения.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе наследования а также отношения, возникающие между физическими и юридическими лицами и Российской Федерацией. Предметом исследования являются нормы гражданского права, регулирующие наследственные правоотношения, соответствующие доктринальные воззрения, а также практика (в том числе, судебная) их применения.

Методологию наследования составляют диспозитивность, неприкосновенность собственности и недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела.

Теоретическую основу исследования составили работы таких правоведов как: Данилов Е.П, Толстой Ю.К, Сергеева Д.П., Власов Ю.Н., Калинин В.В. и др.

В узком смысле, наследование — это переход прав и обязанностей умершего (наследодателя) к его наследникам.

В широком смысле наследование — это социальный институт, регулирующий условия и порядок перехода имущества, личных прав и обязанностей умершего к другим лицам.

В ГК РФ дается легальное определение наследования.

Так, согласно ст.1110 ГК РФ, при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. Тем самым, законодатель нормативно закрепляет теоретическое понятие наследования.

Акт принятия наследства распространяется на все наследство, которое причитается данному лицу, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы оно ни находилось, причем этому акту придается обратная сила, т.е. наследство считается принадлежащим лицам, которые его приняли, уже с момента открытия наследства.

ГК содержит два вида наследования: по завещанию и по закону. Наследование по закону осуществляется при отсутствии завещания. Поскольку наследодатель не выразил свою волю в завещании, задача закона — определить с наибольшей степенью вероятности, кому наследодатель хотел бы оставить и оставил бы все или часть своего имущества, если б составил завещание. Закон ставит на место лиц, которые являются близкими родственниками, а при их отсутствии — родственниками более дальними. Также установлен достаточно широкий круг лиц, которые могут являться наследниками по закону.

В подавляющем большинстве случаев наследование по закону осуществляется, если завещание наследодатель не составил или о нем ничего не известно. Похожая ситуация складывается, если завещание есть, но оно (полностью или частично) признано недействительным, либо наследник (наследники) оказался недостойным; либо наследники не приняли или отказались принять наследство; либо наследодатель в завещании ограничился только указанием на лишение всех (или части) наследников права наследования; либо если завещательными распоряжениями охвачено не все имущество.

Согласно ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства согласно части второй данной статьи:

— права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

— права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами;

— личные неимущественные права;

— другие нематериальные блага.

В наследство может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, право требования, которое следует из договора и обязательства по договору и т.д. Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечёт за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Днём открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днём открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.А в случае, когда днём смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели — день смерти, указанный в решении суда.

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются, в целях упрощения процедуры наследственного правопреемства, умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из умерших.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за её пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признаётся место нахождения такого наследственного имущества. Если же наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Вступить в права наследования по законодательству РФ наследники должны не позднее истечения 6 месяцев после открытия наследства. В случае если по истечение шести месяцев наследник не заявил о своих правах по уважительной причине или в случае если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства суд может восстановить срок наследования имущества.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока принятия наследства без обращения в суд при условии согласия в письменной форме от всех наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1153 ГК РФ. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.

По искам наследников суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе оставшемся после умершего, также при необходимости определяет меры по защите интересов нового наследника на причитающуюся ему долю/доли в наследуемом имуществе после умершего. Ранее же выданные свидетельства о праве на наследство признаются по решению суда недействительными.

Понятие наследственного права, его место в системе ГП, основные институты и принципы

Понятие наследственного права:

Принято различать право наследования в объективном и в субъективном смысле.

В объективном смысле наследственное право — это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью, входящей составной частью в гражданское право.

В субъективном смысле наследственное право – это право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Место наследственного права в системе ГП:

Наследственное право является компонентом особенной части гражданского права и в связи с этим регулируется в первую очередь соответствующим разделом ГК РФ. Однако правовое регулирование отношений, связанных с переходом наследственного имущества после смерти умершего, осуществляется и другими разделами ГК, а также и другими федеральными законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. Из этого прежде всего выделить указы Президента РФ и постановления Правительства РФ.

Таким образом, наследственное право как совокупность правовых норм регулируется не только частью третьей ГК РФ (раздел V), вступившей в силу с 1 марта 2002 г. и внесшей кардинальные изменения в систему наследственных отношений. Речь идет также и о других положениях ГК РФ, регулирующих отдельные положения наследственного права (например, нормы, регулирующие порядок перехода по наследству долей и паев в уставном капитале хозяйственных обществ и товариществ). При этом правовые нормы раздела V ГК РФ, посвященные наследственному праву, составляют неотъемлемую часть гражданского законодательства, регулирующего имущественные и неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. Они регулируют отношения, возникающие в связи со смертью наследодателя и открытием наследства.

К наследственным правоотношениям применимы отдельные положения Семейного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Основ законодательства о нотариате, норм гражданского процессуального законодательства.

ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА:

1) Институт наследования по завещанию;

2) Институт наследования по закону;

3) Институт наследования по праву представления;

4) Институт наследственной трансмиссии;

5) Институт приращения наследственных долей;

6) Институт завещательного отказа;

7) Институт отказа от наследства;

8) Институт охраны наследственных прав.

Принципы наследственного права:

1. Принцип свободы наследования: собственник имеет возможность по своему выбору распорядиться принадлежащим ему имуществом, т.е. завещать его по своему усмотрению. Наследодатель может также не делать завещательных распоряжений вообще. Он может определить круг наследников и распределить наследство между ними либо лишить наследства некоторых или всех наследников.

2. Принцип охраны интересов семьи и обязательных наследников:является проявлением ограничения конституционного права наследования, так как это необходимо в целях защиты прав и законных интересов членов семьи наследодателя. В соответствии с этим принципом даже при наличии наследников по завещанию так называемые обязательные или необходимые наследники будут наследовать определенную долю наследства.

3. Принцип универсальности наследственного правопреемства: наследник замещает наследодателя во всех правоотношениях, в которых участвовал наследодатель, за исключением тех, которые носят строго личный характер. Кроме того, акт принятия наследства распространяется на всю наследственную массу, в том числе на ту часть наследства, о которой наследник не знает.

4. Принцип свободы выбора на принятие наследства:только сам наследник может принять соответствующее решение. Свое решение он не должен чем-либо мотивировать и при этом его воля не должна подвергаться какому-либо воздействию.

5.Принцип охраны наследства от противоправных посягательств:нотариусы и другие должностные лица, принимающие участие в регулировании наследственных правоотношений, должны принимать все необходимые меры по сохранности наследственного имущества.

Институты наследственного права представляют собой совокупности правовых норм, регулирующих однородные и взаимосвязанные общественные интересы, образующие относительно самостоятельные группы.

Место и время открытия наследства. Субъекты и объекты наследственного правопреемства. Недостойные наследники.

МЕСТОМ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке.

При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Это означает, во-первых, что имущество переходит в неизменном виде как единое целое, во-вторых, что оно переходит к наследникам одновременно (п. 1 ст. 1110 Гражданского Кодекса). Соответственно нельзя в порядке наследования одни права принять, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

Следует различать право наследования в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле оно представляет собой совокупность норм, регулирующих отношения по поводу перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право выступает как правовой институт, входящий в состав гражданского права. В субъективном смысле под правом наследования понимается право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Согласно ст. 1112 Гражданского Кодекса в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

При наследовании к наследникам переходят не только права, но и обязанности наследодателя, а следовательно, и его долги. Однако наследник, принявший наследство, несет ограниченную ответственность по долгам наследодателя: он отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 Гражданского Кодекса).

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения. Юридическими фактами, или основаниями, приводящими к открытию наследства, являются смерть гражданина и объявление судом гражданина умершим (ст. 1113 Гражданского Кодекса). Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте, что имеет весьма важное правовое значение.

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении данного гражданина умершим. В случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 Гражданского Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, временем открытия наследства является день смерти, указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114 Гражданского Кодекса). Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1113 Гражданского Кодекса).

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, определяемое по правилам ст. 20 Гражданского Кодекса. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если последнее находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части этого имущества, апри отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 Гражданского Кодекса).

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель и наследники. Наследодатель — лицо, права и обязанности которого после его смерти переходят к другим лицам (наследникам). Наследодателями могут быть российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на территории РФ. Юридические лица не могут оставлять наследства. Наследники — лица, указанные в завещании или законе в качестве правопреемников наследодателя. Наследовать может любой субъект гражданского права: гражданин, юридическое лицо, публично-правовое образование. Граждане и государство (Российская Федерация) могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Юридические лица, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации могут выступать в качестве наследников только в том случае, если в их пользу составлено завещание.

К наследованию как по закону, так и по завещанию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (абз. 1 п. 1 ст. 1116 Гражданского Кодекса).

Закон лишает права на получение наследства недостойных наследников (ст. 1117 Гражданского Кодекса). Так, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать ��то имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

Наследники по закону призываются к наследованию в следующей очередности:

  1. дети, супруг и родители наследодателя;
  2. полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери;
  3. полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя);
  4. родственники третьей степени родства (степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, причем рождение наследодателя в это число не входит) – прадедушки и прабабушки наследодателя;
  5. родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
  6. родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);
  7. пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
  8. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при отсутствии других наследников по закону.

Согласно п. 2 ст. 1141 Гражданского Кодекса наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 Гражданского Кодекса).

Немаловажным признаком выступает одновременность смертей, что и служит основанием для открытия наследства (ст. 1114 Гражданского Кодекса).

Под этим подразумевается наступление кончины наследодателя и изначального наследника в один и тот же день или до него.

Значимым аспектом является и возможность установления конкретного времени смерти наследника из первой или другой очереди или по завещанию (до открытия наследства, одновременно с ним).

Без четкого знания времени невозможно понять, одновременно, до или после открытия произошла смерть первоначального наследника. С точной информацией или отсутствием таковой возможно применение другого правового гаранта — трансмиссии. То есть смерть при незнании времени автоматически означает, что происшествие произошло после смерти наследодателя

Срок принятия наследства для стандартных и вступивших на путь наследования в порядке представления правопреемников составляет полгода. Отсчет начинается со смерти наследодателя. По истечению этого срока нотариус выдает бумаги для регистрации имущества в Росреестре. Сократить данный период можно в редких случаях при окончательном формировании круга наследующих.

Этот период в наследовании может продлеваться по основаниям, отстаиваемым заинтересованными лицами через суд. Например, это может быть из-за предполагаемого в скором времени расширения круга претендентов (появление новорожденного иждивенца) или просрочка из-за болезни, неинформированности об открытии и распределении наследства по праву представления.


Похожие записи:

Добавить комментарий