Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследование по закону по ГК 1964». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
В соответствии с положениями действующего ГК РФ, наследование по закону представляет собой предусмотренную законом процедуру, при которой само наследование происходит на основании действующих правил и норм. Установленный порядок применяется в том случае, если завещание наследодателя отсутствует либо оно было признано недействительным, а также в тех случаях, если наследник, указанный в документе, отказался от вступления в наследство.
Основные и главные принципы наследования по закону заключаются в наличии специальных очередей, на основании которых и осуществляется вступление в права наследства. Законные наследники следующих очередей смогут получить имущество только в том случае, если предыдущие претенденты отсутствуют либо они дали свой добровольный отказ от вступления в права наследства.
В понятие наследования по закону входят субъекты и объект, каждый из которых имеет огромное значение и свою сущность. Субъекты наследственных отношений выражены в виде физических лиц — наследников. Объект же представлен в виде неодушевленных предметов — имущества. Данный объект может быть выражен в форме движимого и недвижимого имущества. Помимо этого, объект может представлять собой и денежные единицы, а также определенные права и обязанности. Если объект наследования отсутствует, сущность, определение и значение процедуры наследования теряется.
Актуальность темы наследования по закону никогда не снизится. Это связано, прежде всего, с тем, что субъекты постоянно вступают в наследственные отношения, в которых огромное значение могут иметь самые различные условия и нюансы. Здесь также имеют значение и правовые проблемы наследования по закону, которые выражаются в самых разных нюансах.
Правовое регулирование наследования по закону осуществляется нотариальными органами, а также судами общих юрисдикций.
Гражданский кодекс рсфср 1964 года о наследовании
Основания для дальнейшего вступления в наследство появляются только с момента смерти наследодателя, именно с этого момента берут свой отсчет все установленные сроки давности. Данный факт порождает два правовых основания — наследование по закону и по завещанию. При этом первый вариант всегда является приоритетным, в соответствии с нормами, закрепленными законодательством РФ.
Для возникновения правовых оснований и дальнейшего вступления в права наследства по закону должны присутствовать некоторые факты:
- наличие супружеских отношений с умершим наследодателем. Причем данные отношения обязательно должны быть закреплены законом и подтверждены соответствующими документами;
- наличие иных родственных отношений с умершим наследодателем;
- наличие факта нахождения на иждивении наследодателя в момент его смерти.
Для подтверждения факта наличия тех или иных родственных отношений в расчет принимаются только документальные доказательства — свидетельство о рождении, паспорт физического лица и другие документы. Никакие иные доводы, например, показания свидетелей, здесь учитываться не будут.
Права наследования по закону, чаще всего, принадлежат ближайшим родственникам умершего наследодателя.
В зависимости от очередей наследников, родство может быть, как ближайшим, так и более дальним.
Действующее правовое регулирование наследования по закону основывается, прежде всего, на принципе очередности.
Законодательство РФ устанавливает, что в роли наследников первой очереди выступают дети и супруг либо супруга умершего лица. Ко второй очереди относятся дедушки и бабушки, а также братья и сестры умершего владельца имущества. Третья включает в себя дядей и тетей наследодателя, а также двоюродных братьев либо сестер. Остальные 5 очередей включают в себя различных дальних родственников — мачех, падчериц и т.д.
Основные условия, при которых применяется процедура наследования по закону, включают в себя:
- отсутствие завещательного документа, оставленного наследодателем при жизни либо признание данного документа недействительным;
- если завещание существует, но в нем упоминается лишь часть определенного имущества;
- в том случае, если наследник, который был указан в завещательном документе, умер в срок, ранее, чем данное наследство было открыто, либо дал свой добровольный отказ в получении наследственного имущества.
Основные правила, положения и порядок наследования по закону указаны в нормах ГК РФ.
Открытие наследства происходит в момент смерти наследодателя.
После открытия следует обязательная процедура по вступлению в права наследования. Для ее осуществления наследнику необходимо явиться к нотариусу и написать письменное заявление о вступлении в права наследования, предоставив соответствующее обоснование. Дальнейший порядок и процедура будут зависеть от многих обстоятельств – наличия либо отсутствия завещания, количества других наследников и т.д.
(в ред. Федеральных законов от 02.12.2004 N 156-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 29.11.2007 N 281-ФЗ, от 29.04.2008 N 54-ФЗ, от 30.06.2008 N 105-ФЗ, от 05.06.2012 N 51-ФЗ, от 02.10.2012 N 166-ФЗ, от 07.05.2013 N 100-ФЗ, от 23.07.2013 N 223-ФЗ, от 30.09.2013 N 260-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, от 05.05.2014 N 124-ФЗ, от 15.02.2016 N 22-ФЗ, от 09.03.2016 N 60-ФЗ, от 30.03.2016 N 79-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 333-ФЗ, от 28.03.2017 N 39-ФЗ, от 29.07.2017 N 259-ФЗ, от 19.07.2018 N 217-ФЗ, от 03.08.2018 N 292-ФЗ, от 18.03.2019 N 34-ФЗ)
Принят
Государственной Думой
1 ноября 2001 года
Одобрен
Советом Федерации
14 ноября 2001 года
Части 1, 2, 4 Гражданского кодекса РФ включены в систему отдельными документами.
1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.
2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.
Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ)
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.
Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).
Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)
К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, и наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании. (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ)
2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ)
Гражданский Кодекс Российской Федерации в статье 1146 устанавливает правопреемников умершего наследника: доля законного наследника в случае его смерти до момента открытия наследства или одновременно с кончиной наследодателя переходит к прямым потомкам наследника, то есть к его детям и делится в равных частях между ними.
Право представления действует только в первых трёх очередях:
- супруги, дети, родители;
- братья и сестры (родные и неполнородные), дедушки и бабушки;
- дяди и тёти.
Следовательно, наследовать по праву представления могут:
- внуки наследодателя (а также их потомки);
- племянники и племянницы;
- кузены (двоюродные братья и сестры).
- То есть круг лиц НПП довольно ограничен.
- В последующих очередях переход права на принятие наследства происходит при отсутствии претендентов в предыдущих очередях по степени родства* (от третьей до шестой) — это общий закон наследования.
- Примечание*:
- Степень прямого кровного родства в соседних поколениях и через поколения (родственники по вертикали: родители — дети; дед, бабка — внуки; прадед, прабабка — правнуки, …предки — потомки) определяется по кол-ву поколений, которое прошло до рождения наследодателем.
- Степень непрямого кровного родства в одном поколении (родственные связи по горизонтали: родные или неполнородные братья и сестры, близнецы, двоюродные, троюродные, четвероюродные, …далее по кол-ву “колен” братья и сестры) определяется от общего предка.
- Степень непрямого кровного родства в соседних “коленах” и через “колена” определяется аналогично прямо кровному родству: дяди, тёти — племянники (родные, двоюродные, троюродные); двоюродные и троюродные деды, бабки — двоюродные и троюродные внучатые племянники).
Не получат своей доли наследники по праву представления, если:
- в завещании будет отказано им в наследовании (согласно ст. 1118 п.1 ГК);
- данные лица будут признаны недостойными наследниками, в соответствии с п.1, ст. 1117.
Пункт довольно противоречивый и непонятный:
Недостойными наследниками (по закону или завещанию) признаются те, кто незаконным образом пытался принудить родственника изменить завещание в их пользу (или пользу третьих лиц), включив их в претенденты или увеличив наследуемую долю. Данные факты должны быть подтверждены в суде.
В то же время, несмотря на лишение прав недостойных наследников в судебном порядке на основании подтвержденных фактов (внимание!), они “вправе наследовать имущество” (цитата из статьи гражданского кодекса), если умерший после утраты прав негодяями, пытавшимся отжать незаконно его имущество, все-таки укажет их в завещании. Ну как не подумать здесь, что законотворцы специально оставляет лазейки для преступников? Интересно посмотреть на того, кто принимал такие законы.
Трансмиссия в наследственном праве буквально означает переход права на принятие наследства, если преемник по закону или указанный в завещании (трансмитент) умер после смерти наследодателя, не успев вступить в свои права (ст. 1156 ГК РФ).
- Принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (трансмиссар) наследует только то имущество, которое не успел принять трансмитент от наследодателя.
- Права на наследования имущества самого умершего наследника переходят к его правопреемникам на основании стандартных правил наследования (в соответствии с законом или на основании завещания).
- Обязательная доля наследства по трансмиссии наследников не передаётся. (Право на обязательную долю, в размере не менее половины доли, причитающейся по закону, возникает у нетрудоспособных иждивенцев, несовершеннолетних детей наследодателя и других лиц, перечисленных в ст. 1149 ГК РФ).
Наследственная трансмиссия становится возможной, если одновременно будут соблюдены такие условия:
- состоялось открытие наследства;
- срок принятия насл-ва не истек;
- трансмитент умер, не успев принять нас-во (то есть не написал заявление на принятие или отказ, либо не вступил фактически в права владения (пользования) имуществом).
Срок принятия наследства трансмиссии — это остаток 6‑месячного периода принятия наследства наследодателя с момента смерти наследника (ст. 1154 ГК). Он всегда меньше сроков принятия обычного наследства, но устанавливается не менее, чем три месяца (если меньше, то по решению суда его удлиняют до 3‑х мес.).
- Если по истечению этого срока трансмиссар пропустит оформление своих прав по уважительной причине, то согласно ст. 1155 ГК, суд может посчитать наследство принятым им.
- При отказе от наследства срок принятия его другими правопреемниками составляет 6 месяцев с момента отказа.
- Если имущество умершего осталось после прошествия 6 месяцев непринятым, то право наследственной трансмиссии переходит к другим наследникам по закону. Реализовать его они должны в течение 3 месяцев, после того как прошел установленный ст. 1154 ГК срок.
Наследственное право. Комментарий к ГК РФ
По свидетельству дореволюционных исследователей, «первое известие о порядке наследования в русских памятниках встречается под 912 годом, в договоре Олега с греками», «в первом же столетии от образования Русского государства мы встречаем известие о Русском законе наследования. В этом известии нам представляются два вида наследования: наследование по завещанию и наследование по закону без завещания, с прямым указанием, что наследование второго вида допускается только за неимением завещания».
Постепенно при выделении семьи из рода, включая обособление имущественное, возникает регулирование наследования. Огромное влияние на освобождение семьи оказала церковь, и под ее влиянием, а также под влиянием греков и византийского права сформировались «зачатки» наследственного права, нашедшие свое отражение в Русской Правде и в более поздних документах. Земля и другое недвижимое имущество еще не были в гражданском обороте и по наследству также не передавались. «Из ближайшего рассмотрения существа нашего древнего семейства, устройства домашнего быта и, наконец, постановлений Русской Правды», как указывал В. Никольский, следует, что:
«1. Умершему наследуют прежде всего его нисходящие дети, внуки и т.д., при этом женский пол вовсе устраняется мужским от наследства. Сестра при брате не вотчинница, она получает только приданое.
2. Если не было сыновей, то в семейном имуществе, т.е. принадлежащем отцу семейства, следовательно, движимом, наследовали дочери. Ограничение женского пола в наследстве недвижимых имуществ есть дело позднейшего времени, ибо в настоящее время земля не входила в состав частной собственности, а потому и не переходила по наследству.
3. Если не было нисходящих детей и внуков, то наследство поступало к боковым родственникам, по степени близости к умершему. Причем также женский пол исключался мужским.
Переходя к новой экономической политике, руководители РСФСР понимали, что без собственности, хотя бы даже без приставки «частной», поднимать экономику государства невозможно. И, конечно же, совершенно логично, что, пусть и в урезанном виде, наследственное право стало восстанавливаться.
Декретом ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» наследственное право было восстановлено: возвращено наследование по завещанию и по закону.
Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 г. и введенный в действие с 1 января 1923 г., законодательно закрепил существенное изменение подхода к наследственному праву. В его нормах говорится о возможности наследования, но оно ограничивается 10 тыс. рублей. В частности, ст. 416
указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей, за вычетом всех долгов умершего. При этом если стоимость наследства превышала указанную сумму, то производился раздел и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.
Гражданский кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось на наследников как по закону, так и по завещанию. При наследовании по закону имущество делилось между названными лицами.
Завещанием признавалось сделанное лицом распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким лицам. Завещание представлялось в нотариальный орган для внесения в актовую книгу. При этом выписка из актовой книги могла заменить завещание.
Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 29 января 1926 г. «Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке наследования и дарения» с 1 марта 1926 г. было отменено ограничение, соответственно корректировался ГК РСФСР.
Отмена максимума наследования идеологически объяснялась «общими успехами социалистического строительства, решающими успехами политики социалистической индустриализации страны, когда в области промышленности вопрос «кто кого» уже был предрешен в пользу социализма, когда быстро вытеснялся частник из торговли».
В 1928 г. обязанность выдачи свидетельств о праве на наследство была возложена на нотариальные органы, ранее этим занимались народные суды (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 18 января 1928 г.). В апреле того же года в круг возможных наследников были включены и усыновленные дети (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 г.).
10 февраля 1930 г. функция принятия мер по охране наследственного имущества возлагается на нотариальные конторы, до того этим занимались финансовые органы.
«Положением бесспорным, уже не требующим в настоящее время доказательств, — писал в 1916 г. В.Б. Ельяшевич, — является мысль, формулированная еще Фридрихом Великим, — «штыками можно выиграть сражения, но результат войны решает хозяйство». Конечно же, гражданско-правовое регулирование как во время, так и после военных действий должно обеспечивать охрану прав граждан и стимулировать насыщение в материальных ресурсах военного назначения. «Экстраординарные законодательные мероприятия необходимы, — считал В.Б. Ельяшевич, — чтобы прийти на помощь лицам, призванным под знамена».
Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. внесла значительные изменения в жизнь государства и каждого гражданина. Трагедия затронула всех: и военных, и гражданских. Гибель военнослужащих и лиц, проживающих на охваченных военными действиями и оккупированных территориях, массовые передвижения граждан в связи с эвакуацией не давали возможности в нормальном порядке решать огромное количество проблем, в том числе осуществлять наследование.
15 сентября 1942 г. СНК СССР принял Постановление «О порядке удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время», которым разрешалось удостоверять завещания командованию воинских частей и начальникам госпиталей. Н.В. Рабинович в 1949 г. писал: «Упрощенный порядок оформления завещательных распоряжений был продиктован самой жизнью. В условиях военной обстановки на фронте, перед боем, в лечебном учреждении, разумеется, не могла быть обеспечена воинам нашей армии возможность участия нотариальных органов в засвидетельствовании их завещаний и распоряжений. Участие командования или начальника госпиталя в засвидетельствовании завещания являлось в этих случаях вполне достаточной гарантией достоверности и правильности последнего».
На практике приостанавливалось течение шестимесячного срока для принятия наследства «впредь до прекращения соответствующих обстоятельств» (невозможности явки наследников вследствие призыва в армию, эвакуации и т.п.).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 г. освобождались от налога с имущества, переходящего в порядке наследования, наследники лиц, погибших при защите Родины.
14 марта 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследовании по закону и завещанию», где расширялся круг наследников и устанавливались очереди призвания к наследованию по закону.
Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший в части наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001 г.), расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.
Здесь, наверное, уместно отметить, что советское законодательство прямо запрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым (ст. 13 Конституции Союза ССР 1977 г., ст. 13 Конституции РСФСР 1978 г., ст. 111 ГК РСФСР 1964 г.). Земля принадлежала только государству. Исключительность права государственной собственности на землю была закреплена в Основных законах как Союза ССР, так и всех его республик (например, ст. 10 Конституции Союза ССР и ст. 11 Конституции РСФСР).
Законодательство не допускало «использование имущества для частной хозяйственной деятельности, систематического извлечения нетрудовых доходов». Для примера приведем только название Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые доходы».
Кроме того, Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предусматривал ответственность за использование жилого дома для получения нетрудовых доходов: такой жилой дом подлежал безвозмездному изъятию в фонд местного Совета народных депутатов.
Помимо запрета на извлечение «нетрудовых доходов» советское законодательство устанавливало пределы количества и размеров объектов, находящихся в собственности одного гражданина. Так, ст. 106 ГК РСФСР указывала на то, что у гражданина или совместно проживающих супругов на праве собственности мог находиться только один жилой дом (или его часть). Кроме того, названная статья устанавливала предельный размер жилого дома (или его части), принадлежащего гражданину на праве личной собственности: жилая площадь дома не должна была превышать 60 кв. м (исключение могло быть сделано только для некоторых категорий граждан с разрешения исполнительного комитета городского Совета народных депутатов). В тех случаях, когда гражданин, например, по наследству получал второй жилой дом, то «собственник вправе по своему выбору оставить в своей собственности любой из этих домов. Другой дом (дома) должен быть собственником в течение одного года продан, подарен или отчужден иным способом» (ст. 107 ГК РСФСР). Указанные ограничения не имели под собой никаких, кроме идеологических, оснований и, по выражению Е.А. Суханова, «были крайне неэффективны и даже вредны для общества».
Одним из самых последних нормативных актов, касающихся данного вопроса, было Постановление Совета Министров РСФСР от 22 июля 1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами», которым перед органами государственного управления прямо ставилась задача усиления контроля за использованием гражданами жилых домов и помещений исходя из того, что они не могут использоваться для личной наживы и в других корыстных целях.
С началом экономических преобразований в нашей стране законодательство, регулирующее отношения собственности, предусмотрело значительное сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права собственности. Законы «О собственности в СССР», «О собственности в РСФСР» расширили возможности осуществления права собственности. Ныне действующий Гражданский кодекс РФ, развивая и упорядочивая нормы, содержащиеся в названных Законах, в первой части (вступившей в силу 1 января 1995 г.) установил право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц действия, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).
Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, нельзя иметь атомную бомбу). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х гг. прошлого века, количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, действующими законами не ограничиваются.
Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование. Конституция РФ в гл. 2, посвященной правам и свободам человека и гражданина, указывает на то, что «право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 35). В свою очередь ГК РФ в п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
Наследственное право. Лекция для слушателей РШЧП
1. Общие положения
Это институт гражданского права, который регулирует общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам.
Значение наследственного права — в его тесной связи с институтом
права частной собственности граждан, оно гарантирует переход имуще-
> гва, принадлежащего физическому лицу, после его смерти согласно
ю воле либо, если она не будет выражена, согласно закону близким
Гуманитарная роль наследственного права имеет не только имущественный социальный аспект как стимул к труду и приумножению .оей собственности, материальной заботе о своих близких, но и нрав- I :
В соответствии с Конституцией РФ (ч.4 ст. 35) право наследования гарантируется.
Основным нормативным актом в сфере наследственного права является Гражданский кодекс. Однако до принятия Третьей части Гражданского кодекса РФ наследование регулируется нормами ГК РСФСР 1964 г.
Приоритет перед ГК 1964 г. имеют нормы ГК РФ, касающиеся права частной собственности гражданина, наследования прав участников юридических лиц и ряд других норм частей Первой и Второй ГК РФ.
Источником наследственного права являются также Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (ст. 153-155).
Содержатся нормы о наследовании и в ряде отдельных законов Российской Федерации (Об авторском и смежных правах, Об акционерных обществах, Об обществах с ограниченной ответственностью, Основы законодательства о нотариате и др.).
2. Основные понятия наследственного права
Наследование — переход имущества умершего к другим лицам. По своей правовой природе оно является гражданским правопреемством, универсальным и непосредственным.
Наследство — это имущество, принадлежавшее умершему, которое переходит по наследству. Оно охватывает совокупность имущественных прав и обязанностей.
Во-первых, в состав наследства входит право частной собственности, круг объектов которого может включать в соответствии со ст. 35 Конституции РФ и ст. 213 ГК как движимое, так и недвижимое имущество, как предметы потребления, так и средства производства независимо от количества объектов определенного вида и стоимости имущества.
Во-вторых, в состав наследственного имущества входят некоторые другие, кроме права собственности, вещные права: право пожизненного наследуемого владения земельным участком, сервитут.
1. Наследственное право – институт гражданского права, в котором сосредоточены нормы, регулирующие переход имущества и некоторых неимущественных прав граждан после их смерти к другим лицам – их наследникам. Нормы наследственного права содержатся в Основах, ГК РСФСР 1964 г. в Законе РФ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»*, Законе РФ «О государственной пошлине» от 9 декабря 1991 г.** с изменениями, Законе РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» от 12 декабря 1991 г.*** с изменениями и др.
* ВВС. 1993. № 10. Ст. 357.
8 декабря 1961 года Верховным Советом СССР были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (введены в действие с 1 мая 1962 года), явившиеся общим для СССР кодифицированным законодательным актом, закрепившим основные положения гражданского права. Основы гражданского законодательства включали преамбулу и 129 статей, объединенных в 8 разделов: общие положения, право собственности, обязательное право, авторское право, право на открытие, изобретательское право, наследственное право, правоспособность иностранцев и лиц без гражданства.
В соответствии с Основами гражданского законодательства в период 1963 — 1965 гг. каждой союзной республикой были приняты Гражданские кодексы. 11 июня 1964 года был принят Гражданский кодекс РСФСР.
В послевоенное время, несмотря на проводимую юристами работу, так и не был принят Всесоюзный Гражданский кодекс. Единственный кодифицированный закон существовавший к этому момент был — Гражданский кодекс РСФСР. Законы принимавшиеся к тому моменту устанавливали, только основы гражданского законодательства.
Только в 1964 году была разработан и принят гражданский кодекс 1964 года. Были введены такие разделы как: авторское право, право на открытие, права на изобретение, международное частное право.
Что касается прав собственности особенностью этого документов явилось то, что он регулировали имущественные отношения в обществе, где отсутствовала частная собственность на средства производства и землю. Была подчеркнута противозаконность извлечения «нетрудовых» доходов из личной собственности.
Статья 25 Основ устанавливала, что в личной собственности граждан может находиться имущество, предназначенное для удовлетворения их материальных и культурных потребностей, то есть предметы потребления, мелкие средства производства, необходимые для ведения домашнего хозяйства.
Ст. 106 ГК предусматривала, что у гражданина или совместно проживающих супругов может быть только один дом. Собственник не имел права использовать свое имущество для извлечения нетрудовых доходов. От собственника имущество могло перейти другим лицам в порядке наследования. Различалось наследование по закону и по завещанию. Подробно определялась очередность наследования по закону.
Устанавливалась форма сделок: устная, простая письменная и нотариальная. В устной форме могли заключаться сделки граждан на сумму до 100 рублей и сделки, исполняемые при самом их совершении. В простой письменной форме совершались сделки государственных, кооперативных, общественных организаций и граждан на сумму свыше 100 руб., а также сделки, в отношении которых закон требовал обязательной письменной формы. Например, договор займа на сумму свыше 50 руб. должен был совершаться в простой письменной форме. Такие виды сделок как купля-продажа дома, договор дарения, завещание, должны были нотариально удостоверяться.
Появилась статья «Защита чести и достоинства». Изменений коснулся момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору.
Несмотря на существование договора хранения в хозяйственной практике — в ГК РСФСР 1922 г. о нём не было упоминания. В ГК РСФСР 1964 г. — появились нормы о договоре хранения (ст. 422—433), которыми среди прочего регулировались положения о договоре хранения с обезличением.
В период совершения советским народом подвига в борьбе с фашистской Германией многие советские граждане при спасании социалистического имущества из пожаров, вызванными бомбежками или другими вражескими действиями, получали увечья, обгорали, и судебная практика СССР в отсутствие соответствующих положений в ГК РСФСР 1922 г. исходила из необходимости возмещения вреда, понесенного гражданином при спасании социалистического имущества. В ГК РСФСР 1964 г. данная практика получила воплощение в ст. 472 «Возмещение вреда, понесенного при спасании социалистического имущества».
ГК РСФСР 1964 г.Кодекс устанавливал понятия правоспособности и дееспособности. Субъектами гражданских правоотношений являлись граждане и юридические лица – государственные предприятия, учреждения и организации, колхозы, межколхозные и кооперативные объединения. Собственность разделялась на социалистическую (государственная, колхозно-кооперативная, собственность профсоюзных организаций) и личную, основу которой составляли трудовые доходы граждан. Запрещалось использовать социалистическую собственность в целях личной наживы, а также получение гражданами нетрудовых доходов. К исключительной собственности государства были отнесены земля, недра, воды и леса, основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, городской жилищный фонд. Кодексом устанавливались также предельные размеры имущества, которое могло находиться в личной собственности граждан.
В сфере обязательного права Кодекс устанавливал порядок заключения сделок, а также регламентировал отдельные виды договоров: купля-продажа, мена, дарение, поставка, государственная закупка, заем, государственное страхование, подряд, перевозка и т. д. Регламентировались обстоятельства вследствие причинения вреда, спасения социалистического имущества, необоснованного приобретения или сбережения имущества. Кодекс содержал также нормы авторского и международного частного, а также наследственного права. Устанавливалось наследование по закону и по завещанию, при этом устанавливались две очереди наследников.
Ряд положений ГК об авторском праве действует в настоящее время (до 1 января 2008 г.).
В УК РСФСР 1960 г.преступлением признавалось предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), преступления могли совершаться как умышленно, так и по неосторожности. Уголовная ответственность по общему правилу наступала с 16 лет, а по некоторым видам преступлений – с 14 лет. Кодекс устанавливал понятие необходимой обороны как причинение вреда при защите интересов государства, общественных интересов, личности или прав обороняющегося или другого лица от общественно опасного посягательства, при этом превышением пределов необходимой обороны признавалось явное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства.
Особое внимание в Кодексе было уделено государственным преступлениям и преступлениям против социалистической собственности. Отдельную главу Кодекса составляли преступления, являющиеся пережитками местных обычаев, куда входили уплата выкупа за невесту, уклонение от примирения, многоженство и т. п. С принятием Кодекса были отменены другие нормативные акты, устанавливающие уголовную ответственность за отдельные виды преступлений.
1. Общие положения
Это институт гражданского права, который регулирует общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам.
Значение наследственного права — в его тесной связи с институтом
права частной собственности граждан, оно гарантирует переход имуще-
> гва, принадлежащего физическому лицу, после его смерти согласно
ю воле либо, если она не будет выражена, согласно закону близким
Гуманитарная роль наследственного права имеет не только имущественный социальный аспект как стимул к труду и приумножению .оей собственности, материальной заботе о своих близких, но и нрав-I :
В-четвертых, это особые обязательственные права участников товариществ, обществ, кооперативов и некоторых некоммерческих организаций.
После смерти полного товарища — участника полного или коммандитного товарищества принадлежавшая ему доля в уставном капитале переходит по наследству.
В акционерном обществе и в обществе с ограниченной ответственностью по наследству переходит не только право на долю, но и право участия в обществе.
В случае смерти гражданина, являвшегося членом товарищества собственников жилья, его наследники входят в товарищество с момента возникновения у них права собственности на помещение в кондоминиуме.
В-пятых, по наследству переходят имущественные права автора на использование произведения (на срок 50 лет).
Кроме имущественных прав, в состав наследства входят имущественные обязанности, кроме тех, которые связаны с личностью наследодателя, в объеме актива наследства.
Открытие наследства — юридический факт (смерть, объявление гражданина умершим), порождающий возникновение наследственного правоотношения.
Время (момент) открытия — день смерти наследодателя или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (день предполагаемой гибели, указанный в решении суда).
Юридическое значение определения времени открытия наследства в том, что на день открытия наследства определяется круг наследников и состав наследственного имущества.
Место открытия наследства — последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно, — место нахождения имущества или основной его части.
Юридическое значение определения места открытия наследства в следующем. По месту открытия наследства оформляются наследственные права и принимаются меры по охране наследства.
Принятие наследства — односторонняя сделка, в которой выражается согласие наследника на получение наследства. Закон допускает два способа принятия наследства: подача наследником заявления в нотариальную контору о согласии получить наследство либо фактическое вступление во владение наследством. Последним считают различные действия: по управлению, распоряжению, пользованию имуществом, поддержанию имущества в надлежащем состоянии, по уплате налогов или внесению иных платежей, фактическое вступление во владение частью имущества рассматривается как принятие всего наследства, в ;ем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Срок для принятия наследства — шесть месяцев со дня открытия наследства. В течение этого срока должны быть совершены действия по принятию наследства. В течение этого же срока кредиторы наследодателя должны предъявить свои претензии. Этот срок в случае пропуска при наличии уважительных причин может быть продлен.
Наследодателем называется лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам в порядке наследования. Наследода телем при наследовании по закону может быть любой гражданин независимо от состояния его дееспособности, а при наследовании по завещанию — дееспособный гражданин. Юридические лица не могут быть наследодателями. При их прекращении имущество передается другим организациям по особым правилам.
Наследник — это то лицо, к кому может перейти наследственное имущество. При наследовании по завещанию — гражданин, юридическое лицо, государство, муниципальное образование, а при наследовании по закону — гражданин и в некоторых случаях — государство.
Гражданин вправе быть наследником независимо от дееспособности и того, является ли он гражданином России, либо иностранным гражданином, или лицом без гражданства. Осужденные к лишению свободы также могут быть наследниками.
Не могут быть наследниками ни по закону, ни по завещанию граждане, которые противозаконными действиями, направленными против наследодателя, его наследников или против воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию (например, не может быть наследником убийца наследодателя).
Кроме того, при наследовании по закону не могут быть наследниками: родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия наследства; родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию. Государство вправе наследовать по завещанию, а также в специальных случаях, указанных в законе (ст. 552 ГК).
Коммориенты — лица, являющиеся наследниками друг друга, умершие в один день (в течение одних суток), например 20 января, считаются умершими одновременно. Наследование открывается сразу после каждого в отдельности без наследственной трансмиссии.
Наследственная трансмиссия — переход права на принятие наследства в случае смерти посл�� открытия наследства наследника, не успевшего принять наследство, к его наследникам.
Общие положения наследования по закону
- Решетников, В.И. Экологическое право. Курс лекций; М.: Щит-М, 2011. — 331 c.
- Милантьев, В.П. История и методология физики / В.П. Милантьев. — М.: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2016. — 578 c.
- Теория государства и права. Введение в юриспруденцию. — М.: Юнити-Дана, 2012. — 128 c.
2.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана. 3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Согласно последней редакции (2016 г.) статьи 1149, правом на обязательную долю в наследстве обладают лица, указанные в законе, а также в форме, предусмотренной соответствующим нормативом:
В случае фигурирования жилья или средств получения дохода, имущество может быть передано приемнику наследодателя. Лицу, претендующему на гарантированную часть имущества, будет сделана выплата из других видов собственности покойного.
Обязательная наследственная доля является минимальной социальной и материальной гарантией наиболее незащищенным категориям лиц в государстве.
Соответственно ст. 1148 ГК РФ, на обязательную долю в наследстве могут претендовать только определённые группы лиц:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)
Снова согласно ст. 1148 об обязательной доле в наследстве, даже лица, обладающие правом на обязательную часть собственности покойного, при определённых обстоятельствах, могут быть лишены реализации данного права:
В РФ обязательная доля в наследстве – практически неоспоримое право, закреплённое за наиболее незащищёнными финансово гражданами, отменить которое можно только в суде и при наличии веских доказательств.
Любой из наследников вправе совершить самовольный отказ от своей доли в имуществе наследодателя. Также по положениям ГК РФ об обязательной доли в наследстве при завещании, возможен отказ от неё наравне с прочими видами наследования.
Для осуществления отказа, лицо, обладающее правом на обязательную долю, должно составить соответствующее заявление и направить его в нотариальную контору, занимающуюся распределением и оформление наследственных прав.
Как оформляется отказ от наследства подробнее здесь .
Дополнительная информация о праве наследников на обязательную долю в этом видео:
Обязательная доля в наследстве призвана обеспечить граждан, лишённых полноценного заработка, материальными ценностями и имуществом после смерти близкого человека. Для реализации данного права, наследникам достаточно обратиться к нотариусу, ведущему дело о наследстве с заявлением и обязательным пакетом документов.
Вступление в наследство длится в течение 6-ти месяцев. Наследники обращаются к нотариусу, который осуществляет свою деятельность на той территории, где сконцентрирована основная часть наследственного имущества. Каждый наследник заявляет о своем намерении в форме заявления.
Со дня обращения к нотариусу начинается сбор документации. На этот период нотариус должен определить круг лиц-наследополучателей и обеспечить сохранность имущества умершего лица. Для этого назначается управляющий.
Нотариус имеет право завершить свою работу раньше положенного срока, если у него есть полная уверенность в том, что наследником является один человек. Это бывает редко. Чем больше имущественная масса, тем больше споров вызывает наследственное дело. Поэтому нотариус обязан выполнить свою миссию в соответствии с буквой закона.
В ходе работы нотариуса проверяется:
- была ли отражена воля умершего в письменном виде, в форме завещания;
- Завещание должно быть согласовано с нотариусом, написано в полном здравии, при отсутствии угроз и вмешательства третьих заинтересованных лиц. При необходимости проводится экспертиза почерка. Иначе – подлинность этой бумаги ставится под сомнение.
- какое количество родственников первой очереди претендуют на наследственную массу;
- При отсутствии родственников первой очереди нотариусы обращают внимание на вторую очередь и т.д..
- присутствуют ли среди потенциальных наследополучателей те, кто имеет привилегированные права;
Привилегированные права означают получение наследства, выделение доли из общей имущественной массы во внеочередном порядке.
- Права пациентов на бумаге и в жизни Саверский А.В.
- Права авторов литературных произведений Камышев В.Г.
- Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» Батяев А.А.
- Настольная книга судьи по гражданским делам Толчеев Н.К.
- Настольная книга адвоката Искусство защиты в суде Джерри Спенс
- Наследственное право Махмутова М.М.
- Международное публичное право Шевчук Д.А.
- Международное право Глебов И.Н.
- Криминология.Избранные лекции Антонян Ю.М.
- Криминалистическая энциклопедия Белкин Р.С.
Статья 1. Задачи Гражданского кодекса РСФСР
Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения в целях создания материально-технической базы коммунизма и все более полного удовлетворения материальных и духовных потребностей граждан. В случаях, предусмотренных законом, настоящий Кодекс регулирует также и иные личные неимущественные отношения.
Основой имущественных отношений в советском обществе являются социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства. Хозяйственная жизнь РСФСР определяется и направляется государственным народнохозяйственным планом.
Статья 2. Отношения, регулируемые Гражданским кодексом РСФСР
Настоящим Кодексом регулируются указанные в статье 1 отношения:
государственных, кооперативных и общественных организаций между собой;
граждан с государственными, кооперативными и общественными организациями;
граждан между собой.
Участниками отношений, регулируемых настоящим Кодексом, в предусмотренных законодательством Союза ССР случаях, могут быть и иные организации.
К имущественным отношениям, основанным на административном подчинении одной стороны другой, а также к налоговым и бюджетным отношениям правила настоящего Кодекса не применяются.
Семейные, трудовые, земельные отношения, а также отношения в колхозах, вытекающие из их устава, регулируются соответственно семейным, трудовым, земельным и колхозным законодательством.
Статья 3. Гражданское законодательство Союза ССР и РСФСР
В соответствии с Основами гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик настоящий Кодекс и иные акты гражданского законодательства РСФСР регулируют имущественные и личные неимущественные отношения, как предусмотренные Основами, так и не предусмотренные ими.
По отношениям, которые в соответствии с частью второй статьи 3 Основ регулируются гражданским законодательством Союза ССР, настоящим Кодексом и иными актами гражданского законодательства РСФСР разрешаются вопросы, отнесенные к ведению РСФСР законодательством Союза ССР.
Отношения по внешней торговле определяются специальным законодательством Союза ССР, регулирующим внешнюю торговлю, и общим гражданским законодательством Союза ССР и РСФСР.
Статья 4. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей
Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР, а также из действий граждан и организаций, которые хотя и не предусмотрены законом, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:
из сделок, предусмотренных законом, а также из сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;
из административных актов, в том числе — для государственных, кооперативных и общественных организаций — из актов планирования;
в результате открытий, изобретений, рационализаторских предложений, создания произведений науки, литературы и искусства;
вследствие причинения вреда другому лицу, а равно вследствие приобретения или сбережения имущества за счет средств другого лица без достаточных оснований;
вследствие иных действий граждан и организаций;
вследствие событий, с которыми закон связывает наступление гражданско-правовых последствий.
Статья 5. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей
Гражданские права охраняются законом, за исключением случаев, когда они осуществляются в противоречии с назначением этих прав в социалистическом обществе в период строительства коммунизма.
При осуществлении прав и исполнении обязанностей граждане и организации должны соблюдать законы, уважать правила социалистического общежития и моральные принципы общества, строящего коммунизм.
Статья 6. Защита гражданских прав
Защита гражданских прав осуществляется в установленном порядке судом, арбитражем или третейским судом путем:
признания этих прав;
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право;
Статья 23. Понятие юридического лица
Юридическими лицами признаются организации, которые обладают обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитраже или в третейском суде.
Статья 24. Виды юридических лиц
Юридическими лицами являются:
государственные предприятия и иные государственные организации, состоящие на хозяйственном расчете, имеющие закрепленные за ними основные и оборотные средства и самостоятельный баланс;
учреждения и иные государственные организации, состоящие на государственном бюджете и имеющие самостоятельную смету, руководители которых пользуются правами распорядителей кредитов (за изъятиями, установленными законом);
государственные организации, финансируемые за счет иных источников и имеющие самостоятельную смету и самостоятельный баланс;
колхозы, межколхозные и другие кооперативные и общественные организации и их объединения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР, предприятия и учреждения этих организаций и их объединений, имеющие обособленное имущество и самостоятельный баланс;
государственно-колхозные и иные государственно-кооперативные организации.
Указанные в настоящей статье учреждения и иные государственные организации, состоящие на государственном бюджете, в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР, действуют от имени соответственно Союза ССР или РСФСР.
Статья 25. Устав (положение) юридического лица
Юридическое лицо действует на основании устава (положения). Учреждения и иные государственные организации, состоящие на государственном бюджете, а в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР, также и другие организации могут действовать на основании общего положения об организациях данного вида.
Статья 26. Правоспособность юридического лица
Юридическое лицо обладает гражданской правоспособностью в соответствии с установленными целями его деятельности.
Правоспособность юридического лица возникает с момента утверждения его устава или положения, а в случаях, когда оно должно действовать на основании общего положения об организациях данного вида, — с момента издания компетентным органом постановления о его образовании. Если устав подлежит регистрации, правоспособность юридического лица возникает в момент регистрации.
Статья 27. Образование юридического лица
Юридические лица образуются в порядке, установленном законодательством Союза ССР и РСФСР, а те общественные организации, порядок образования которых законодательством не установлен, — в порядке, предусмотренном их уставами (положениями).
Статья 28. Органы юридического лица
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в пределах прав, предоставленных им по закону или уставу (положению).
Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется уставом (положением).
Статья 29. Наименование юридического лица
Юридическое лицо имеет свое наименование. Права и обязанности хозяйственных организаций, связанные с пользованием фирменным наименованием, производственными марками и товарными знаками, определяются законодательством Союза ССР.
Статья 30. Место нахождения юридического лица
Местом нахождения юридического лица признается место нахождения его постоянно действующего органа.
Статья 31. Филиалы и представительства юридического лица
Юридическое лицо может открывать филиалы и представительства в порядке, установленном законодательством Союза ССР и РСФСР.
Руководитель филиала или представительства действует на основании доверенности, полученной от соответствующего юридического лица.
Статья 32. Ответственность юридического лица
Статья 41. Понятие и виды сделок
Сделками признаются действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей.
Сделки могут быть односторонними и двух- или многосторонними (договоры).
Статья 42. Форма сделок
Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).
Сделка, для которой законом не установлена определенная форма, считается совершенной также, если из поведения лица явствует его воля совершить сделку.
Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР или РСФСР.
Статья 43. Устные сделки
Сделки, исполняемые при самом их совершении, могут совершаться устно, если законодательством Союза ССР или РСФСР не установлено иное.
Статья 44. Письменные сделки
Должны совершаться в письменной форме:
1) сделки государственных, кооперативных и общественных организаций между собой и с гражданами, за исключением сделок, указанных в статье 43 настоящего Кодекса, и отдельных видов сделок, для которых иное предусмотрено законодательством Союза ССР или РСФСР;
2) сделки граждан между собой на сумму свыше ста рублей, за исключением сделок, указанных в статье 43 настоящего Кодекса, и иных сделок, указанных в законодательстве Союза ССР или РСФСР;
3) другие сделки граждан между собой, в отношении которых закон требует соблюдения письменной формы.
Письменные сделки должны быть подписаны лицами, их совершающими.
Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или по каким-либо иным причинам не может собственноручно подписаться, то по его поручению сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована организацией, в которой работает или учится гражданин, совершающий сделку, либо управлением дома, в котором он проживает, либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, либо нотариальным органом, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно.
Статья 45. Последствия несоблюдения формы сделки
Несоблюдение требуемой законом формы влечет за собой недействительность сделки лишь в случае, когда такое последствие прямо указано в законе.
Несоблюдение формы внешнеторговых сделок и порядка их подписания (статья 565) влечет за собой недействительность сделки.
Статья 46. Последствия несоблюдения простой письменной формы
Несоблюдение требуемой законом простой письменной формы (статья 44) лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, а в случаях, прямо указанных в законе, влечет за собой недействительность сделки с последствиями, предусмотренными частью второй статьи 48 настоящего Кодекса.
Статья 47. Обязательность нотариальной формы и последствия ее несоблюдения
Нотариальное удостоверение сделок обязательно лишь в случаях, указанных в законе. Несоблюдение в этих случаях нотариальной формы влечет за собой недействительность сделки с последствиями, предусмотренными частью второй статьи 48 настоящего Кодекса.
Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от нотариального оформления сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной при условии, что эта сделка не содержит ничего противозаконного. В этом случае последующее нотариальное оформление сделки не требуется.
Статья 48. Недействительность сделки, не соответствующей требованиям закона
Недействительна сделка, не соответствующая требованиям закона.
По недействительной сделке каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре — возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены в законе.
Статья 49. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной интересам государства и общества
Статья 62. Представительство
Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, законе либо административном акте, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.).
Представитель не может совершать сделки от имени представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является.
Не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе.
Статья 63. Последствия заключения сделки лицом, не уполномоченным, или с превышением полномочия
Сделка, совершенная от имени другого лица лицом, не уполномоченным на совершение сделки, или с превышением полномочия, создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности для представляемого лишь в случае последующего одобрения этой сделки представляемым.
Последующее одобрение представляемым делает сделку действительной с момента ее заключения.
Статья 64. Доверенность
Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.
Доверенность юридическому лицу может быть выдана только на совершение сделок, которые не противоречат его уставу (положению) или общему положению об организациях данного вида.
Статья 65. Форма доверенности
Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, а также действий в отношении государственных, кооперативных и общественных организаций должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Кодексе, и других случаев, когда специальными правилами допущена иная форма доверенности.
Доверенность военнослужащего, удостоверенная командованием соответствующей воинской части или госпиталя, если военнослужащий находится на излечении, имеет силу доверенности, нотариально удостоверенной.
Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, сумм из государственных трудовых сберегательных касс и на получение корреспонденций, в том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, управлением дома, в котором он проживает, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
Статья 66. Доверенности государственных, кооперативных и общественных организаций
Доверенность от имени государственной организации выдается за подписью ее руководителя с приложением печати этой организации.
Доверенность от имени кооперативной или общественной организации выдается за подписью лиц, уполномоченных на это ее уставом (положением), с приложением печати этой организации.
Доверенность от имени государственной, кооперативной или общественной организации на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.
Порядок выдачи и форма доверенностей на совершение операций в банке и доверенностей на совершение сделок в области внешней торговли определяются специальными правилами.
Статья 67. Срок доверенности
Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения.
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, недействительна.
Статья 68. Передоверие
Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность.
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.
Статья 71. Определение срока
Установленный законом, сделкой или назначаемый судом, арбитражем или третейским судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.
Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.
Статья 72. Начало течения срока
Течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
Статья 73. Окончание срока, исчисляемого годами
Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.
К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами (статья 74).
Статья 74. Окончание срока, исчисляемого месяцами
Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.
Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням.
Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.
Статья 75. Окончание срока, исчисляемого неделями
Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока.
Статья 76. Окончание срока в нерабочий день
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Статья 77. Порядок совершения действий в последний день срока
Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока.
Однако, если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.
Все письменные заявления и извещения, сданные на почту или на телеграф до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.
Общие моменты процедуры наследования по закону
Статья 92. Правомочия собственника
Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения имуществом в пределах, установленных законом.
Статья 93. Собственность социалистическая и личная
Социалистической собственностью является: государственная (общенародная) собственность; собственность колхозов, иных кооперативных организаций, их объединений; собственность общественных организаций.
Личная собственность служит одним из средств удовлетворения потребностей граждан.
Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г.
(с изменениями от 22 июня 1970 г. 12 декабря 1973 г. 1 марта, 18 декабря 1974 г.
18 октября 1976 г. 3 февраля, 14 июня 1977 г. 20 февраля 1985 г. 28 мая 1986 г.
24 февраля 1987 г. 5 января 1988 г. 16 января 1990 г. 21 марта 1991 г.
4 марта, 24 июня, 24 декабря 1992 г. 30 ноября 1994 г. 26 января 1996 г.
14 мая, 26 ноября 2001 г.) Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству.
В каждом завещании присутствует такая фраза: « ст.535 Гражданского кодекса РСФСР мне нотариусом разъяснено».
Данная статья устанавливает правила наследования обязательной доли в наследственном имуществе.
До недавнего времени судебная практика ее применения считалась вполне устоявшейся. Однако теперь ситуация может измениться. Возможность изменения связана с Определением, вынесенным Конституционным Судом РФ 9 декабря 1999 г.
Понятие нетрудоспособности применительно к наследственным правоотношениям до настоящего времени со держится в единственном документе — постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 года № 6 «О судебной практике по делам о наследовании» к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III групп (нетрудоспособные по состоянию здоровья), независимо от того, назначены ли этим лицам пенсия по старости или инвалидности.